Курсовая работа: Наследование по законодательству РФ

Название: Наследование по законодательству РФ
Раздел: Рефераты по государству и праву
Тип: курсовая работа

План.

стр.
1. Понятие наследования: 2
1.1. Основания наследования; 2
1.2. Время открытия наследства; 3
1.3. Место открытия наследства. 4
2. Круг наследников. Граждане, не имеющие право наследовать. 7
3. Наследование по закону: 9
3.1. Очередность признания наследников к наследованию; 9
3.2. Наследование «по праву представления». 14

4. Наследование по завещанию:

4.1. Формы завещания.

15

17

5. Содержание завещания: 22
5.1. Подназначение наследников; 23
5.2. Порядок определения обязательной доли «необходимых наследников». 23
6. Завещательный отказ. Завещательное возложение. 26
7. Объекты наследования. 29
Задача. 32
Список используемой литературы. 33

1. ПОНЯТИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ

Наследованием называется переход после смерти гражданина принадлежащего ему на основе частной собственности имущества, включающего имущественные и некоторые личные не­имущественные права, к одному или нескольким лицам. При насле­довании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единоецелое и в один и тот же момент, если из правил ГК не следует иное (п. 1 ст. 1110 ГК). Вместе с правами и обязанностями по наследству переходят и все способы их обеспечения, а также возложенные обре­менения. Преемство в отдельных правах умершего, как это имеет место при завещательном отказе (см. ст. 1137 ГК), не является на­следственным.

Переход гражданских прав и обязанностей наследодателя после его смерти к другому лицу характеризуется следующими признаками: во-первых, основанием перехода является сложный фактический со­став, предусмотренный нормами наследственного права, — смерть на­следодателя либо объявление его умершим в порядке, установленном законом, принятие наследником наследства, а при наследовании по завещанию, кроме того, наличие завещания; во-вторых, определенное единство, образуемое переходящими правами и обязанностями, назы­ваемое наследством (наследственным имуществом); в-третьих, уни­версальность приобретения лицом прав и обязанностей наследодате­ля, т.е. наследник становится общим (универсальным), а не частичным (сингулярным) правопреемником умершего гражданина. Это значит, что к наследникам переходят не какие-либо отдельные права и обязанности, а весь их комплекс. Иными словами, наследник не может принять только часть прав, а от других отказаться (или, на­пример, принять только права, отказавшись от обязанностей). Кроме того, для общего наследственного правопреемства характерна также непосредственность, поскольку права и обязанности переходят от одного лица (наследодателя) к другим (наследникам) без участия каких-либо посредников. Непосредственный характер правопреемст­ва заключается также в том, что наследники получают права и обязан­ности непосредственно после умершего на основании акта принятия наследства, никаких дополнительных действий со стороны третьих лиц не требуется.

1.1. Основания наследования.

Понятие «основания наследования» рос­сийское наследственное право разделяет на два вида: наследование по завещанию и наследование по закону (ст. 1111 ГК). Наследование по закону имеет место в случаях, когда и поскольку оно не изменено за­вещанием, а также в иных случаях, установленных ГК. Очевидно, что наследование по закону носит подчиненный характер по отношению к наследованию по завещанию, хотя на практике наследование по за­кону встречается чаще. В тех случаях, когда наследодатель ясно выразил свою волю, распорядившись своим имуществом на случай своей смерти, наследование должно происходить в соответствии с его волей, а не по правилам, установленным государством. Этот принцип, харак­терный и для ранее действовавшего законодательства в области на­следственного права, получил дальнейшее развитие в части тре­тьей ГК.

Наследование по закону имеет место, если:

а) наследодатель не составил завещания (либо завещание призна­но по суду полностью недействительным);

б) наследодатель завещал только часть наследства или завещание в определенной части признано недействительным. Тогда не охвачен­ная завещанием часть наследства, а также та часть имущества, в отно­шении которой завещательное распоряжение оказалось недействи­тельным, переходят в порядке наследования по закону;

в) наследник по завещанию умер ранее завещателя либо наслед­ник по завещанию — юридическое лицо ликвидирован;

г) наследник по завещанию отказался от наследства или не принял его.

Для реализации права наследования как по закону, так и по заве­щанию необходим предусмотренный законом набор определенных юридических фактов. Так, для наследования по закону необходимо, чтобы лицо, призываемое к наследованию, входило в круг наследни­ков по закону, наследство открылось и наследники согласились при­нять его. Для наследования по завещанию необходимо наличие над­лежащим образом оформленного завещания, открытие наследства, согласие наследников на принятие наследства. Следует отметить, что в завещании наследодатель может лишить права наследования всех наследников по закону и при этом не завещать свое имущество каким-либо другим лицам.

В законодательстве (ст. 1151 ГК) в качестве отдельного вида вы­деляется такой вид наследования, как наследование выморочного имущества. Речь идет о наследовании имущества государством, госу­дарственными и муниципальными образованиями в тех случаях, когда нет наследников ни по закону, ни по завещанию.

1.2. Время открытия наследства.

Открытием наследства называется наступление определенных юридических фактов, служащих основа­нием возникновения наследственного правоотношения. Это:

а) смерть гражданина;

б) объявление в судебном порядке гражданина умершим (ст. 45 ГК).

Момент смерти устанавливается на основании определенной со­вокупности биологических показателей, свидетельствующих о нали­чии необратимых изменений в организме человека. Таким образом, так называемая клиническая смерть или ситуации, когда жизнь че­ловека поддерживается с помощью специальных аппаратов (искус­ственного дыхания, кровообращения и т.д.), не охватываются поня­тием смерти.

Обычно факт смерти устанавливается на основании медико-био­логических данных и удостоверяется в свидетельстве о смерти, выда­ваемым органом загса, однако он может быть установлен и в судебном порядке. В последнем случае в судебном решении должны быть ука­заны причины, по которым органы загса отказали в регистрации со­бытия смерти, и те доказательства, которые подтвердили смерть лица в определенное время и при определенных обстоятельствах. В данном случае не требуется соблюдения сроков, предусмотренных для объяв­ления лица умершим на основании ст. 45 ГК, и заинтересованные лица могут в любое время обратиться с соответствующим заявлением в суд. Согласно ст. 64 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. «Об актах гражданского состояния»[1] , решение суда об установлении факта смерти, вступившее в законную силу, является основанием для государственной регистрации смерти.

Открытие наследства всегда происходит в определенное время.

Исходя из ст. 1113 ГК, можно дать следующее определение време­ни открытия наследства: временем открытия наследства признается день смерти гражданина, а при объявлении его умершим — день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умер­шим, которое должно быть зарегистрировано в органах загса. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоя­тельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели, ука­занный в решении суда.

Вопрос о времени открытия наследства очень важен, поскольку с ним связано определение:

а) состава наследства;

б) сроков на принятие или отказ от наследства;

в) сроков на предъявление претензий к кредиторам;

г) момента возникновения у наследников права собственности на наследственное имущество;

д) срока для выдачи свидетельства о праве на наследство;

е) законодательства, которым следует руководствоваться.

Не случайно в постановлении Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991 г. № 2 сказано, что при рассмотрении дел о насле­довании судам следует иметь в виду, что круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества оп­ределяются законодательством, действующим на день открытия на­следства.

Важно подчеркнуть, что временем открытия наследства является именно день, а не час или минута смерти. Так, в соответствии с п. 2 ст. 1114 ГК граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.

Таким образом, между лицами, связанными между собой родст­венными или брачными связями либо когда один из них является на­следником по завещанию другого и умершими в пределах одних ка­лендарных суток, пусть даже и с разрывом во времени 15—20 часов, правопреемство не возникает, т.е. наследство открывается после каж­дого из них. В то же время, если одно лицо умерло, допустим в 23 часа 55 минут, что подтверждено соответствующей медицинской справкой, а второе — в 0 часов 05 минут следующего дня, что также подтверж­дается документально, возникает наследственное правопреемство и в соответствии с правилами о наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК) имущество первого гражданина будет наследоваться наследника­ми второго.

В связи с этим необходимо обратить внимание на следующее. В соответствии с действующим законодательством все граждане РФ обладают способностью иметь гражданские права и нести обязаннос­ти (гражданская правоспособность). Гражданская правоспособность возникает в момент рождения гражданина и прекращается его смертью. Статья 22 ГК устанавливает, что никто не может быть ограничен в правоспособности иначе как в случаях и порядке, установленном законом. Другими словами, гражданская правоспособность дает воз­можность гражданину стать наследником, если он находился в живых к моменту смерти наследодателя. Установление иного порядка опре­деления круга наследников означало бы ограничение правоспособнос­ти граждан. Однако в свое время Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда СССР была высказана позиция, согласно ко­торой если супруги умерли в один и тот же день (независимо от мо­мента смерти) они не являются наследниками друг после друга. Эта же позиция, к сожалению, зафиксирована в новом наследственном за­конодательстве. Граждане, связанные друг с другом брачными и род­ственными узами (т.е. являющиеся в иной ситуации наследниками друг друга либо по закону, либо по завещанию) и умершие в один день (коммориенты — в буквальном переводе «умирающие одновре­менно»), считаются в целях наследственного правопреемства умерши­ми одновременно и не наследуют друг после друга.

Вместе с тем возможны ситуации, когда значение имеет не только день, но и час открытия наследства. Так, допустим, в тот же самый день, но до или после момента наступления смерти прекращается родствен­ная или семейная связь, являющаяся основанием для призвания к на­следованию (усыновление, развод и т.д.). Возникает вопрос о том, можно ли включать соответствующее лицо в число наследников (на­пример, в день смерти наследодателя было вынесено решение об усы­новлении его ребенка или им ребенка). Решение этого вопроса зависит от того, произошло ли данное событие до или после момента смерти.

Время открытия наследства должно быть подтверждено свиде­тельством о смерти, которое выдается органами загса, либо извещени­ем или иным документом о гибели, выданным органом Министерства обороны РФ или другим компетентным органом.

Факт смерти, как и день смерти, подтверждается свидетельством о смерти, выдаваемым органом загса. При отказе органов загса в ре­гистрации события смерти факт смерти лица в определенное время может быть установлен судом в порядке особого производства (ст. 247 ГПК).

При одновременной смерти завещателя и назначенного наследни­ка по завещанию наследование не наступает. В этом случае завещание не порождает юридических последствий.

На практике возник вопрос о том, могут ли быть призваны к на­следованию внуки по линии сына или дочери, умерших в один день с дедом или бабушкой этих внуков. Они наследуют имущество своих родителей и имущество своих дедушки или бабушки, поскольку к мо­менту открытия наследства их родителей не было в живых.

1.3.Место открытия наследства.

Согласно ст. 1115 ГК, местом от­крытия наследства признается последнее место жительства наследо­дателя. Если же последнее место жительства наследодателя, обладав­шего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в РФ признается место на­хождения наследственного имущества. В случаях, когда наследствен­ное имущество находится в разных местах, местом открытия наслед­ства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной его части, а при отсутствии недви­жимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из рыночной стоимости.

Понятия «наиболее ценная часть» и «ценность наследственного имущества» являются оценочными, и при возникновении спора во­прос решается в судебном порядке с помощью экспертизы.

Место жительства определяется как место, где гражданин посто­янно или преимущественно проживает, а местом жительства несовер­шеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находя­щихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов (ст. 20 ГК). При этом местом открытия наследства считается не какая-либо мест­ность, а пределы данного города или населенного пункта. При опре­делении места жительства учитывается регистрация гражданина по месту жительства. С местом жительства связано предположение, что гражданин всегда присутствует в данном месте, хотя в настоящий мо­мент он там фактически отсутствует.

Место смерти наследодателя и место открытия наследства могут не совпадать в случае смерти наследодателя вне места его постоянного жительства (командировка, служба в армии и т.д.), а также при отсут­ствии постоянного места жительства.

Точное определение места жительства имеет большое значение для обеспечения устойчивости наследственных правоотношений, так как именно по месту открытия наследства решается вопрос о применении права той или иной страны к конкретным наследственным от­ношениям. По поводу недвижимого имущества действует правило, со­гласно которому местом открытия наследства является место, где это имущество зарегистрировано. Если основная часть наследства выра­жена в акциях или в доле, пае в капитале какого-либо общества или товарищества, то наследство открывается по месту регистрации соот­ветствующего юридического лица.

Когда в двух или более местах находятся равноценные части иму­щества, местом открытия наследства признается местонахождение части имущества, имеющей большее хозяйственное значение. Этого же правила придерживается нотариальная и судебная практика.

Кроме того, определение места открытия наследства необходимо для решения вопроса о том, какая нотариальная контора (нотариус) выдает свидетельство о праве на наследство и принимает меры к ох­ране наследственного имуществ в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства (ст. 64 Основ законодательства РФ о нотариате).

Неправильное определение места открытия наследства может привести к серьезным ошибкам при оформлении права на наследст­во. Так, по одному из конкретных дел постоянным местом житель­ства наследодателя была Москва, но работал он и имел временное жилье в Московской области. После его смерти никто из наследни­ков не обратился в нотариальную контору по месту его временного проживания и последняя на основании справки с места его работы выдала свидетельство о праве на наследство государству. В свою очередь, его наследники своевременно приняли наследство, обратив­шись в Москве в нотариальную контору с заявлением о принятии наследства. В конечном итоге им пришлось обращаться в суд с иском о признании недействительным свидетельства о праве на на­следство, выданного государству в лице районного финансового от­дела.

При решении вопроса о месте открытия наследства после смерти военнослужащих срочной службы, студентов, обучавшихся в вузах, находящихся вне места их постоянного жительства, следует руковод­ствоваться правилами ст. 60 Жилищного кодекса РСФСР. В соответ­ствии с указанной статьей за ними сохраняется право пользования жилым помещением в течение всего времени нахождения на срочной службе и времени обучения. Таким образом, местом их постоянного жительства следует считать место их постоянного проживания до призыва на срочную военную службу или до поступления в учебное заведение.

Такие же правила действуют в отношении открытия наследства после смерти лиц, выбывших по трудовому договору в районы Даль­него Востока или Крайнего Севера. Местом открытия наследства этих лиц следует считать их последнее постоянное место жительства до отъезда на работу в указанные районы.

Под местом жительства следует понимать жилой дом, квартиру, служебное жилое помещение, специализированные дома (общежитие, гостиницу-приют, дом маневренного фонда, специальный дом для одиноких престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и др.), а также иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), по договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством РФ[2] .

От места жительства следует отличать место пребывания — гости­ницу, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристическую базу, больницу, другое подобное учреждение, не являющееся местом жительства гражданина, поскольку в месте пребывания гражданин проживает временно.

Для лиц, скончавшихся в местах лишения свободы, местом от­крытия наследства признается место их постоянного жительства до ареста.

Наследник должен документально подтвердить место открытия наследства. Подтверждающим документом является, в частности, справка жилищных органов о регистрации наследодателя по месту жительства.

Место открытия наследства может быть также подтверждено справкой местной администрации или справкой с места работы с ука­занием места жительства наследодателя, справкой адресного бюро, справкой райвоенкомата о том, что наследодатель во время призыва в армию проживал по определенному адресу, копией актовой записи о смерти наследодателя, в которой имеется специальная графа о месте постоянного жительства умершего, заполняемая работниками загса на основании данных паспорта о регистрации умершего. Если место жи­тельства умершего неизвестно, место открытия наследства подтверж­дается документом о месте нахождения его имущества.

В случаях, когда указанные документы не могут быть представле­ны, место открытия наследства может быть определено на основаниивступившего в законную силу решения суда об установлении места открытия наследства в порядке особого производства на основании п. 9 ст. 247 ГПК. Место открытия наследства может быть также уста­новлено при рассмотрении спора о наследстве в порядке искового производства.

Если наследодатель не имел постоянного места жительства, а на­следственное имущество находится в каком-либо определенном месте, нотариус вправе потребовать от наследников представления до­кументов, свидетельствующих о том, что наследодатель не имел по­стоянного местожительства.

При неизвестности места жительства наследодателя те же учреж­дения могут выдать справку о месте нахождения имущества умершего или его основной части. Если же ни ту, ни другую справку предста­вить невозможно, должно быть представлено вступившее в законную силу решение суда об установлении места открытия наследства (ст.247 ГПК).

В отношении наследования иностранцами в РФ никаких ограни­чений не установлено: им предоставляется национальный режим. На­следственные суммы, причитающиеся иностранцам, переводятся за границу беспрепятственно при наличии взаимности со стороны соот­ветствующего иностранного государства.

При открытии наследства российских граждан за границей в отно­шении недвижимого имущества применяется закон места нахождения имущества', а в отношении движимого имущества может применяться как закон гражданства наследодателя, так и закон места жительства наследодателя. Например, если российский гражданин умер на терри­тории иностранного государства, его движимое имущество передается консулу Российской Федерации, с тем чтобы последний мог посту­пить с этим имуществом по законам РФ.

Возможны ситуации, когда гражданин РФ имел недвижимость в одной из стран СНГ либо гражданин одной из стран СНГ является наследником недвижимого имущества, находящегося в РФ. В таких случаях в соответствии с п. 2 ст. 45 Конвенции о правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, семейным и уголовным делам (действует на территории России с 10 декабря 1994 г.) право наследования недвижимого имущества определяется по законода­тельству Договаривающейся стороны, на территории которой нахо­дится это имущество.

Согласно ст. 61 Основ законодательства РФ о нотариате, нотари­ус, получивший сообщение об открывшемся наследстве, обязан извес­тить об этом тех наследников, место жительства и работы которых емуизвестно. Однако в большинстве случаев такой информацией он не располагает. На практике нотариус принимает заявление о согласии принять наследство от самих наследников. В заявлении наследник может указать всех известных ему наследников, однако делать это он не обязан и ответственности, если не сделает этого, не несет. Точно так же нотариус не несет ответственности, если наследство было при­нято не всеми наследниками.


2. Круг наследников. Граждане, не имеющие право наследовать.

Круг наследников.

Часть 3 ГК РФ значительно расширяет круг наследников, предусматривая первую, вторую, третью, четвертую и последующую очередь. Наследники каждой последующей очереди наследуют при отсутствии наследников предшествующих очередей. Теперь наследниками могут быть дяди и тети наследодателя, племянники и двоюродные братья и сестры (по праву представления). В основу очередности положена степень родства, которая определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Статья 1189 проекта части Ш Гражданского Кодекса РФ предусматривает в качестве родственников и двоюродных праправнуков, и троюродных внуков, и троюродных братьев и сестер. Все призываемые к наследованию наследники одной степени родства наследуют в равных долях. Статьей 1191 проекта части Ш Гражданского Кодекса РФ к кровным родственникам (родственникам по происхождению) приравниваются усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники, с другой стороны.

Иначе решается вопрос при наследовании по завещанию. Наследниками по завещанию могут быть любые лица (дети, внуки, братья, сестры и т.д.), зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти. При этом не имеет значения время, которое прожил ребенок, достаточно того факта, что он родился жизнеспособным.

Однако, круг граждан, имеющих право быть наследниками, законодательно ограничен. Согласно ГК существуют несколько категорий лиц, которые лишаются права наследования в силу своего недостойного поведения в отношении наследодателя. Недостойность поведения гражданина во всех случаях должна быть подтверждена в судебном порядке. При этом следует иметь в виду, что лишение права наследования родителей и детей за их недостойное и противоправное поведение обязательно лишь при наследовании по закону. При наследовании по завещанию оно не обязательно, так как наследодателю предоставлено право самому решать, как поступить в отношении лиц, допустивших такое поведение. Он вправе не принять этот факт во внимание и оставить этих лиц наследниками по завещанию (ст.534 ГК).

Вторая категория наследников - юридические лица (отдельные государственные, кооперативные и общественные организации), которые, в отличие от граждан, могут быть наследниками только по завещанию (статья 534 ГК).

И, наконец, третий случай, когда наследником является само государство. Статья 552 ГК содержит перечень ситуаций, когда наследственное имущество полностью или частично переходит государству. Наследование всего имущества имеет место:

- когда все наследственное имущество завещано государству и нет оснований для признания завещания недействительным полностью или в части;

- когда нет наследников ни по закону, ни по завещанию;

- когда все наследники лишены завещателем права наследования либо не имеют такого права в силу установленных законом оснований (статья 531 ГК);

- когда ни один из наследников не принял наследства (статья 546 ГК), либо все отказались в пользу государства (статья 550 ГК).

Во всех перечисленных случаях входящее в состав наследства авторское право либо принадлежавшее отказавшемуся наследнику право на долю в авторском вознаграждении прекращается.

Граждане, не имеющие право наследовать.

Статьей 1117 ГК РФ определен круг граждан, которые не имеют права на получение наследства (недостойные наследники). К их числу Кодексом относятся следующие лица.

Во-первых, граждане, которые своими противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество (см. п. 1 ст. 1117 ГК РФ). В последнем случае речь идет о предоставлении Кодексом завещателю права "простить" недостойных наследников, составив в их пользу завещание уже после совершения ими указанных противоправных действий.

Важно отметить, что не признаются недостойными наследниками лица, совершившие общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, поскольку при этом они были лишены возможности отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими. В данном случае судом выносится не приговор, а определение об освобождении лица от уголовной ответственности.

Какого-либо специального решения суда о признании наследника недостойным, как правило, не требуется. При наличии приговора суда о признании наследника виновным в совершении умышленного преступления, повлекшего смерть наследодателя, этот вопрос решает нотариус. Безусловно, при возникновении спора требуется решение суда.

Вместе с тем в уголовном законодательстве предусмотрены два уголовно наказуемых деяния, которые действительно нуждаются в дополнительном обсуждении в аспекте признания наследника, совершившего их, недостойным:

- убийство в состоянии аффекта, т.е. в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными противоправными или аморальными действиями потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего (ст. 107 УК РФ);

- убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны (ст. 108 УК РФ).

Оба названных преступления отнесены уголовным законодательством к категории умышленных убийств. Однако в обоих случаях действия виновного лица, хотя и являются безусловно противозаконными, были вызваны противоправными действиями самого потерпевшего. Более того, в ряде случаев противоправные действия потерпевшего-наследодателя, возможно, представляли непосредственную угрозу жизни самого наследника. В целях правильного формирования судебной практики вопрос о признании наследника, совершившего подобные действия, недостойным, по всей вероятности, должен решаться особо.

Противоправные действия, направленные против осуществления воли наследодателя, выраженной в завещании, могут заключаться в составлении фиктивного завещания, сокрытии подлинного завещания, понуждении завещателя к составлению завещания в пользу конкретного лица либо завещания с завещательным отказом, понуждении какого-либо из наследников по завещанию отказаться от наследства, а отказополучателей - от завещательного отказа и т.п.

В данном случае вопрос о признании наследника недостойным решается судом. При этом процессуальным документом для отстранения наследника от наследования в зависимости от характера совершенных им действий может быть как приговор суда по уголовному делу, так и решение суда, если вопрос решался в гражданско-правовом порядке.

Во-вторых, родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия наследства (ч. 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ).

При несогласии с таким решением заинтересованный наследник вправе обжаловать постановление нотариуса об отказе в совершении нотариального действия в судебном порядке.

В-третьих, граждане, злостно уклонявшиеся от лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п. 2 ст. 1117 ГК РФ).

Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования на основании ст. 1117 ГК РФ (недостойный наследник), обязано возвратить в соответствии с правилами гл. 60 Кодекса все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства. В тех случаях, когда недостойный наследник все-таки получил имущество из состава наследства, он обязан его возвратить достойным наследникам, при его отказе сделать это заинтересованным лицам следует обратиться в суд.

Необходимо учитывать, что правила о признании наследника недостойным распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве (п. 4 ст. 1117 ГК). Эта норма является новеллой наследственного права. В соответствии с положениями ГК РСФСР 1964 г. обязательные наследники не могли быть отстранены от наследования.

Лишен соответствующих прав в порядке ст. 1117 ГК РФ может быть также отказополучатель (п. 5 ст. 1117). В случае, когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного отказополучателя работы или оказанной ему услуги.

3. Наследование по закону

Суть наследования по закону весьма удачно выразил С.Н. Братусь: «Наследование по закону основано на предположении, что закон, ус­танавливающий круг наследников, очередность их призвания к на­следству, размеры наследственных долей, соответствует воле наследо­дателя, не пожелавшего или не смогшего выразить свою волю иначе — путем завещательного распоряжения»[3] .

Таким образом, наследование по закону имеет место, когда:

• завещание не было составлено либо было составлено, но впо­следствии отменено завещателем;

• завещано не все, а часть имущества (незавещанное имущество наследуется по закону);

• наследник по завещанию отказался от наследства либо был при­знан недостойным наследником;

• завещание признано недействительным по основаниям призна­ния сделки недействительной (например, в результате несоблюдения формы).

Круг наследников по закону и порядок их призвания к наследова­нию определен законодателем с учетом брачных, родственных отно­шений, наличия иждивения и других обстоятельств.

Новый ГК кардинально изменил порядок призвания к наследству при наследовании по закону. Вместо двух очередей наследников по закону установлено наследование до шестой степени родства и опре­деляется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

Ранее действовавшее законодательство предусматривало весьма узкий круг наследников по закону, в который входили супруг и самые близкие родственники. Поэтому при отсутствии указанных лиц иму­щество становилось выморочным и переходило к государству.

3.1. Очередность признания наследников к наследованию

В соответствии с новым ГК наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной ст. 1142— 1145 и 1148 ГК. Всего действующим законодательством предусмотре­но, как уже отмечалось, шесть очередей родства. Наследники каждойпоследующей очереди наследуют при отсутствии наследников пред­шествующих очередей (т.е. если наследников предшествующих очере­дей либо вообще нет, либо никто из них не имеет права наследовать или они отстранены от наследования, либо все они лишены наследст­ва, либо никто из них не принял наследства, .либо все эти наследники отказались от наследства). Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.

Все наследники по закону делятся на:

• наследников первой очереди — дети, супруг и родители (внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления);

• наследников второй очереди — полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери (дети братьев и сестер наследодателя — его племянники и племянницы — наследуют по праву представле­ния);

• наследников третьей очереди — полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя) (двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления).

При отсутствии у наследодателя наследников первой, второй, тре­тьей очередей право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой, пятой степени родства, не относя­щиеся к наследникам предшествующих очередей.

Таким образом, могут призываться к наследованию:

• в качестве наследников четвертой очереди — родственники тре­тьей степени родства (прадедушки и прабабушки наследодателя);

• в качестве наследников пятой очереди — родственники четвер­той степени родства (дети родных племянников и племянниц насле­додателя — двоюродные внуки и внучки и родные братья и сестры его Дедов и бабок — двоюродные дедушки и бабушки);

• в качестве наследников шестой очереди — родственники пятой степени родства (дети двоюродных внуков и внучек наследодателя — Двоюродные правнуки и правнучки, дети его двоюродных братьев и сестер — двоюродные племянники и племянницы и дети его двоюрод­ных дедушек и бабушек — двоюродные дяди и тети).

Наследниками седьмой очереди являются пасынки, падчерицы, мачехи и отчимы, не являвшиеся по ранее действовавшему законодательству наследниками по закону. Включение их в число наследников обусловлено тем, что нередки случаи, когда никого из родственников в живых не осталось, но жив кто-либо из указанных лиц, являвшихся или являющихся членами одной семьи.

Следует отметить, что подобный широкий круг наследников по закону предусмотрен законодательством наиболее развитых зарубеж­ных стран, а также был установлен в законодательстве дореволюци­онной России. Вместе с тем, как показывает опыт других стран, недо­статком подобной системы является сложность доказывания наличия родственных связей. Такие дела должны рассматриваться в порядке особого производства при отсутствии спора о праве и ответчика. При наличии достаточных доказательств и отсутствии возражений со сто­роны третьих лиц суды признают наличие родственных связей.

Дети призываются к наследованию независимо от возраста и тру­доспособности. Наследником признается также ребенок наследодате­ля, родившийся после его смерти, но зачатый при его жизни. Основа­нием возникновения наследственных прав детей является родство с наследодателем, удостоверенное в установленном законом порядке. Законодатель имел в виду сыновей и дочерей наследодателя, родив­шихся в зарегистрированном или приравненном к нему браке. Мате­ринство (т.е. происхождение ребенка от матери) устанавливается ор­ганом загса на основании документов, подтверждающих рождение ребенка от данной матери (выдаются медицинскими учреждениями). При рождении ребенка вне медицинского учреждения запись может производиться на основании других документов, а также свидетель­ских показаний.

Если ребенок родился от лиц, состоявших в браке, а также в тече­ние 300 дней с момента расторжения брака (признания брака недей­ствительным, смерти супруга матери ребенка), отцом ребенка призна­ется супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное.

Что касается детей, рожденных вне брака, то после матери они на­следуют всегда, а после отца — лишь в тех случаях, когда отцовство подтверждено в установленном законом порядке. В частности, отцов­ство может быть установлено в добровольном порядке и в судебном.

Добровольное установление отцовства производится органами загса в случаях, если:

1) заявление о регистрации рождения ребенка подано совместно его отцом и матерью ребенка;

2) получить согласие матери невозможно (в случае ее смерти, при­знания недееспособной, лишения родительских прав, невозможности установления места ее нахождения и т.д.) — по заявлению отца ребенка (с согласия органа опеки и попечительства, а при отсутствии такого согласия — по решению суда);

3) отцовство признано в добровольном порядке до рождения ре­бенка (при наличии обстоятельств, дающих основания полагать, что подача совместного заявления об установлении отцовства может ока­заться невозможной или затруднительной — п. 3 ст. 48 СК.

Дети, рожденные от брака, признанного впоследствии недействи­тельным, не утрачивают права наследовать после смерти родителей.

Пережившим супругом как наследником по закону может считать­ся лицо, которое состояло с умершим в зарегистрированном браке. К зарегистрированным бракам приравниваются браки, заключенные по религиозным обрядам на оккупированных территориях, входив­ших в состав СССР в период Великой Отечественной войны до вос­становления на этих территориях органов записи актов гражданского состояния.

Право на наследство супруга не связывается ни с совместным про­живанием, ни с ведением общего хозяйства. В частности, супруги могут проживать в разных квартирах, городах, а иногда и в разных странах. При этом судебная практика исходит из того, что пока брак не расторгнут, переживший супруг является наследником умершего. Если переживший супруг призывается к наследованию вместе с другими наследниками первой очереди, то сначала определяется раз­мер его доли в совместно нажитом во время брака имуществе, а затем оставшаяся часть имущества делится между наследниками по закону, в число которых входит и переживший супруг.

Бывший супруг права на наследство не имеет, он утрачивает его с момента расторжения брака. Возможны ситуации, когда один из суп­ругов вступает во второй брак, не расторгнув первый, и после его смерти обе супруги обращаются за получением свидетельства о праве на наследство. В таких случаях нотариус не должен решать, какой из двух браков является действительным, поскольку разрешение этого вопроса относится к компетенции суда. Отмечены случаи, когда после смерти бывшего мужа бывшая жена обращается с жалобой в надзор­ные органы с просьбой отменить судебное решение о расторжении брака на основании того, что в ходе процесса были допущены грубые процессуальные нарушения. В таких случаях судебное решение о рас­торжении брака может быть отменено, а последующий брак признан недействительным.

В новом ГК сохранено наследование по праву представления, под которым понимается переход доли наследника, умершего до открытия наследства, к его соответствующим потомкам (ст. 1146 ГК).

При наследовании по праву представления внуки и правнуки на­следодателя наследуют в том случае, если ко времени открытия на­следства нет в живых того из родителей, который был бы наследни­ком. Наследование по праву представления применяется только при наследовании по закону. Право представления распространяется и на потомство усыновленных, умерших ранее усыновителя. В тех случа­ях, когда внуков или правнуков, призываемых к наследованию по праву представления, окажется несколько, между ними делится по­ровну та часть наследственного имущества, которая причиталась бы их предку, которого они представляют, если бы он не умер до откры­тия наследства (п. 1 ст. 1146 ГК). Однако, как уже отмечалось, на на­следование по праву представления не распространяется право на обязательную долю, за исключением случаев, когда эти лица были иж­дивенцами наследодателя.

Когда внуки и правнуки призываются к наследованию по праву представления, они выступают как непосредственные и самостоятель­ные наследники в имуществе наследодателя, а не как наследники тех лиц, которых они представляют. Поэтому они отвечают по долгам самого наследодателя. По долгам же своих родителей, умерших до от­крытия наследства, они отвечают только в том случае, если самостоя­тельно приняли оставшееся после родителей наследство.

Не наследуют по праву представления потомки наследника по за­кону, лишенного наследодателем наследства, а также потомки наслед­ника, который умер до открытия наследства или одновременно с на­следодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с п. 1 ст. 1117 ГК (п. 2 и 3 ст. 1146 ГК).

Наследниками по закону являются также усыновленные и усыно­вители. Это прямо следует из п. 1 ст. 1147 ГК, в соответствии с кото­рой при наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники — с другой, при­равниваются к родственникам по происхождению (кровным родст­венникам).

Усыновление осуществляется в соответствии с нормами семейно­го права, и в этом случае усыновитель принимает на себя по отноше­нию к ребенку, который фактически не является его сыном или доче­рью, все те обязанности, которые возложены законом на родителей, и приобретает все права, которыми пользуются родители. Таким обра­зом, родные дети и усыновленные имеют одинаковые права по насле­дованию.

С усыновлением, как правило, прекращается правовая связь усы­новленного с его кровными родителями и другими родственниками.

В связи с этим в соответствии с п. 2 ст. 1147 ГК усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усынов­ленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не на­следуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за исключением указанных в законе случаев.

Один из них предусмотрен п. 3 ст. 1147 ГК: когда в соответствии с Семейным кодексом усыновленный сохраняет по решению суда от­ношения с одним из родителей или другими родственниками по про­исхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства. Это положение являет­ся новым, поскольку по ранее действовавшему законодательству воз­можность наследования в отношениях между кровными родственни­ками при усыновлении не была регламентирована законом.

Семейным кодексом предусмотрено два случая. Так, в соответст­вии с п. 3 ст. 137 СК при усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные и имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель — мужчина, или по желанию отца, если усыновитель — женщина. Кроме того, если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе родителей умершего родителя (дедушки или бабушки ребенка) могут быть со­хранены личные неимущественные и имущественные права и обязан­ности по отношению к родственникам умершего родителя, если этого требуют интересы ребенка (п. 4 ст. 137 СК).

Бывают случаи, когда на наследство претендует лицо, утверждаю­щее, что оно фактически было принято в семью и проживало на по­ложении усыновленного. Однако при отсутствии юридически оформ­ленного усыновления такие лица претендовать на наследство не могут.

Братья и сестры являются наследниками друг друга, если между ними существует кровное родство. При этом к наследованию призы­ваются как полнородные, так и неполнородные братья и сестры. Не­полнородными являются единокровные (имеющие общего отца, но разных матерей) и единоутробные (имеющие общую мать, но разных отцов) братья и сестры. Не наследуют друг после друга сводные бра­тья и сестры (имеющие разных родителей, вступивших в брак), по­скольку между ними отсутствует родственная связь.

Дедушка и бабушка со стороны матери наследуют всегда, а со сто­роны отца — в тех случаях, когда юридическая связь ребенка с отцом Установлена в предусмотренном законом порядке.

Все призываемые к наследованию наследники одной степени род­ства наследуют в равных долях.

Как уже отмечалось, закон допускает возможность наследования по закону для лиц, которые вообще не являются родственниками на­следодателя. Речь идет о пасынках и падчерицах, отчимах и мачехах, которые наследуют при отсутствии родственников (включая шестую степень родства).

Определенные изменения новый ГК внес в правовое регулирова­ние наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. К нетрудоспособным относятся женщины, достигшие 55 лет, мужчи­ны — 60 лет, инвалиды I, II, III групп (независимо от назначения пен­сии по старости или инвалидности), лица, не достигшие 16 лет, а уча­щиеся — 18 лет.

Если претендующий на наследство относится к такой категории рабочих или служащих, которые получают право на пенсию в более раннем по сравнению с общим сроком возрасте (например, шахтеры), право на наследование в качестве нетрудоспособного иждивенца он получает лишь при достижении общего пенсионного возраста.

Состоявшими на иждивении наследодателя являются нетрудо­способные лица, находившиеся на полном содержании наследодате­ля или получавшие от него такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию. Сле­довательно, нерегулярная, эпизодическая, незначительная матери­альная помощь не может служить основанием к признанию лица иждивенцем. Помощь наследодателя должна быть основным, но не обязательно единственным источником средств к существованию (п. 3 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г.).

Такова и судебная практика. В частности, Верховный Суд РСФСР V указал при рассмотрении конкретного дела, что получение зарплаты, пособия, пенсии, стипендии не может являться основанием для отказа в установлении факта нахождения на иждивении, если предоставляе­мые умершим средства являлись для лица основным и постоянным источником существования[4] .

Законодатель не связывает факт иждивенчества с обязательным совместным проживанием лица, получавшего содержание, с наследо­дателем. Таким образом, иждивенцем может быть признан гражданин, проживающий отдельно, но получавший от наследодателя средства ксуществованию. При этом правовое значение имеет не только добро­вольная, но и «принудительная», т.е. оказываемая по решению суда помощь.

Гражданин признается иждивенцем наследодателя и приобретает право на наследство при одновременном наличии трех обстоятельств:

1) нетрудоспособность на день открытия наследства;

2) содержание, получаемое от наследодателя, — единственный или основной и постоянный источник средств существования;

3) иждивение продолжалось не менее одного года до открытия на­следства.

Примером нетрудоспособного иждивенца может служить бывший супруг, имеющий в соответствии со ст. 90 СК право на получение алиментов после расторжения брака. Такое право имеют:

• бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка;

• нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I группы;

• нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший не­трудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака;

• нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позд­нее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.

Если получаемые алименты были хотя и не единственным, но ос­новным и постоянным источником средств существования, супруг, которому оказывалась такая помощь, может быть признан иждивен­цем и соответственно будет призван к наследованию.

Всех нетрудоспособных иждивенцев новый ГК делит на тех, кто входит в круг наследников по закону, указанных в ст. 1143—1145 ГК (но не входит в число наследников очереди, призываемой к насле­дованию), и тех, кто вообще не входит в круг наследников, указанных в ст. 1142-1145 ГК.

В первом случае нетрудоспособные иждивенцы призываются к на­следованию вместе с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, если они не менее года до смерти наследодателя на­ходились на его иждивении, независимо от того, проживали они со­вместно с наследодателем или нет. Они наследуют в равных долях с наследниками этой очереди (п. 1 ст. 1148 ГК).

Во втором случае граждане, которые вообще не входят в круг на­следников по закону, но к моменту открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее одного года находились на иждивении наследодателя и проживали вместе с ним, наследуют при наличии других наследников по закону вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии у умершего других наследников по закону указанные нетрудоспособ­ные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди (п. 2 и 3 ст. 1148 ГК).

Определенные изменения произошли и в регулировании отноше­ний, связанных с так называемым выморочным имуществом. Прежде всего новый ГК дает легальное определение выморочного имущества: наследственное имущество считается выморочным, если нет наслед­ников ни по закону, ни по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (п. 1 ст. 1151 ГК).

Если по ранее действовавшему законодательству такое имущество всегда переходило по наследству к государству в целом, то в соответствии с п. 2 и п. 3 ст. 1151 ГК выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. Однако оно может перейти и в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований в порядке, определяемом специальным законом (пока такой закон не принят).

ГК не касается вопроса о выморочном имуществе, находящемся за пределами Российской Федерации. Можно предположить, что в таких случаях оно переходит в собственность РФ.

Государство при наследовании выморочного имущества не должно принимать каких-либо особых мер, направленных на принятие на­следства. После признания имущества перешедшим по праву насле­дования к государству нотариальный орган направляет соответствую­щему финансовому органу опись этого имущества и свидетельство о праве на наследство (ч. 5 ст. 71 Основ законодательства РФ о нота­риате). Соответственно этот финансовый орган определяет, кому и в каком порядке переходит наследственное имущество. Правила насле­дования и учета выморочного имущества устанавливаются законом (п. 3 ст. 1151 ГК). На государство не распространяется правило о праве наследников отказаться от наследования.

Исторически существовали два разных подхода к определению правовой природы выморочного имущества. Так, в соответствии с одной точкой зрения переход выморочного имущества к государствуявляется не наследованием, а реализацией права государства или му­ниципального образования на никому не принадлежащее имущество. Такой подход был, в частности, зафиксирован в ГК РСФСР 1922 г. Однако при этом подходе наследство должно перейти к тому государ­ству, на территории которого находится выморочное имущество на момент открытия наследства. Соответственно, если имущество рос­сийского гражданина находится на территории иностранного государ­ства и наследников на него нет, то РФ не может на него претендовать. Поэтому правильнее согласиться с другой точкой зрения, согласно ко­торой переход выморочного имущества к государству имеет своим ос­нованием наследование, а потому оно должно перейти к тому государ­ству, чьим гражданином был наследодатель в момент своей смерти.

Следует отметить, что в зарубежных государствах этот вопрос ре­шается по-разному. Ряд стран признают наследственную природу та­кого перехода, однако США, Великобритания и Франция считают, что государство в этих случаях приобретает имущество, которое ни­кому не принадлежит[5] .

3.2. Наследование по праву представления

Статья 1146 ГК устанавливает порядок наследования по праву представления.

Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну в случаях, когда этими потомками являются:

• внуки наследодателя и их потомки;

• дети братьев и сестер наследодателя - его племянники и племянницы;

• двоюродные братья и сестры наследодателя.

Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства ( ст. 1119 ГК). Данная норма ограничивается также правилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК).

Также не наследуют по праву представления потомки умершего до открытия наследства т.н. недостойного наследника (ст. 1117 ГК).

При применении ст. 1146 ГК необходимо иметь в виду, что в соответствии со ст. 1116 ГК к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после открытия наследства. При наличии среди наследников усыновленных (удочеренных) граждан следует руководствоваться нормой ст. 1147 ГК, согласно которой при наследо­вании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники, с другой, приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам).


4. Наследование по завещанию

Наследование по завещанию не получило достаточно широкого рас­пространения в нашей стране. Это обстоятельство обусловлено целым рядом причин, среди которых можно выделить правовую безграмот­ность, нежелание думать о завтрашнем дне, а также причины психо­логического порядка. Так, некоторые люди считают, что составление завещания приблизит их смерть. Следует отметить, что подобное яв­ление, хотя и в меньшей степени, присутствует и в тех странах, кото­рые мы обычно называем развитыми.

Завещание составляется на случай смерти и вступает в действие с момента открытия наследства. Оно представляет собой выражение воли завещателя, которая непосредственно связана с его личностью. Чтобы обеспечить выражение подлинной воли наследодателя, закон требует определенной формы завещания.

Завещание направлено на достижение определенных правовых последствий, которые заключаются в переходе имущественных и не­которых неимущественных прав от умершего гражданина к другим лицам. Однако само по себе породить таких последствий оно не может. Необходимо наличие дополнительных юридических фактов: открытие наследства и принятие наследства наследником.

Новый ГК впервые в российском законодательстве дал легальное определение завещания. Согласно п. 5 ст. 1118, завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Поскольку завещание представляет собой одно­стороннюю сделку, то в соответствии с п. 2 ст. 154 ГК для ее соверше­ния достаточно выражения воли одной стороны. Поэтому действи­тельность завещания не зависит от согласия наследников с его содержанием или возражений против него.

Закон особо подчеркивает, что в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается. Вместе с тем ранее впрактике был отмечен случай, когда суд признал действительным за­вещание, составленное от имени двух лиц[6] .

Для действительности завещания не имеет значения и то, известно ли наследникам его содержание или нет. Более того, даже сам факт существования завещания должен сохраняться в тайне должностны­ми лицами, оформляющими его (ст. 16 Основ законодательства РФ о нотариате). В соответствии с п. 2 ст. 1119 ГК завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или от­мене завещания. Положение о тайне завещания введено и в новый ГК. Так, согласно ст. 1123 ГК, нотариус, другое лицо, удостоверяющее за­вещание, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержа­ния завещания, его совершения, изменения или отмены. В случае на­рушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенса­цию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными ГК. Моральный вред в данном случае может выражаться, например, в нравственных пережи­ваниях, которые пришлось бы испытать завещателю, если бы его бли­жайшим родственникам стало известно о том, что в завещании он лишил их наследства.

Справки о наличии завещания выдаются только после смерти за­вещателя наследникам по завещанию, исполнителю завещания, кре­диторам наследодателя, отказополучателям, а также по запросам суда, органов предварительного следствия и дознания в связи с на­ходящимися в их производстве уголовными и гражданскими де­лами.

Как уже отмечалось, ГК провозглашает принцип свободы завеща­ния, который заключается в том, что гражданин вправе по своему ус­мотрению завещать любое имущество любым лицам (количество таких лиц не ограничено), любым образом определить доли наследни­ков в наследстве, лишить наследства наследников по закону, не ука­зывая причин этого, включить в завещание иные распоряжения, пред­усмотренные правилами ГК о наследовании, отменить или изменить уже совершенное завещание, составить одно или несколько завеща­ний (ст. 1119 ГК). Ограничивает свободу завещания только правило об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК).

При составлении завещания наследодатель не связан кругом за­конных наследников. Гражданин может завещать все свое имущество или часть его одному или нескольким гражданам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также юридическим лицам, государству, государственным и муниципальным образовани­ям. Важно отметить, что, завещая имущество кому-либо из перечис­ленных выше категорий наследников, завещатель не связан ни очеред­ностью их призвания к наследованию, ни правом представления[7] . Он имеет право завещать любому из перечисленных наследников все имущество или его часть в любом распределении долей. В этом также проявляется принцип свободы завещания, который характерен для за­конодательства многих стран. Так, например, известен случай, когда гражданка США завещала все свое состояние советским космонавтам Ю. Гагарину и Г. Титову.

Как уже говорилось, завещатель может лишить какого-либо одно­го, нескольких или всех законных наследников права на получение наследства, в том числе предметов домашней обстановки и обихода.

Завещание — сделка, непосредственно связанная с личностью за­вещателя, следовательно, оно не может быть совершено через посред­ника или представителя, действующих по доверенности либо на осно­вании закона. Как сугубо личное, право сделать завещательное распоряжение не может быть ограничено по соглашению с третьими лицами. Ничтожны отказ как от права сделать завещание, так и от права отменить или изменить его, поскольку такой отказ рассматри­вается как ограничение дееспособности, признаваемое в соответствии с п. 3 ст. 22 ничтожным.

Особо следует сказать о так называемых условных завещаниях, суть которых заключается в том, что возможность получения наслед­ства обусловлена выполнением какого-либо условия. Законодательст­во не содержит на этот счет четких указаний. Нужно сразу отметить, что недопустимы такие условия завещания, которые влекут ограниче­ние гарантированных Конституцией РФ прав и свобод граждан (на­пример, условие о выборе той или иной профессии, проживании в определенном населенном пункте, исполнении или, наоборот, неис­полнении определенных религиозных обрядов, вступлении в брак с определенным лицом или, наоборот, об отказе от вступления в брак). Что касается условных завещаний вообще, то, как отмечалось в лите­ратуре, сами по себе они не противоречат закону[8] .

Возникает вопрос о том, можно ли включить в завещание условия, которые на день открытия наследства не дают наследнику возможнос­ти принять наследство. Например, обусловить в завещании получение наследником наследства по окончании вуза или по прошествии столь­ких-то лет со дня смерти завещателя. По мнению М.Ю. Барщевского, такие условия являются правомерными[9] . С данной точкой зрения трудно согласиться, поскольку подобные условия противоречат дру­гим положениям наследственного права, и в частности нормам о сро­ках на принятие наследства.

Наследник по завещанию, в котором содержатся подобные усло­вия, вправе обратиться в суд с иском о признании завещания в части оговоренного условия недействительным. В случае удовлетворения его исковых требований он получит наследственное имущество без выполнения условий завещания, признанных недействительными. Если же условия сами по себе являются правомерными, однако их выполнение стало невозможным по причинам, не зависящим от на­следника, и эти обстоятельства также были подтверждены в суде, то в этом случае наследственное имущество должно перейти по наслед­ству. Например, в завещании содержалось условие об устройстве на работу для наследования имущества. Если к моменту открытия на­следства наследник стал инвалидом, то по объективным причинам вы­полнить это условие он не может. Тогда наследник вправе обратиться в суд с иском об установлении юридического факта невозможности выполнения условия завещания.

Полагаем, что на вопрос о том, может ли быть составлено завеща­ние под условием, если в качестве наследника указано государство, следует дать отрицательный ответ, поскольку иначе был бы нарушен суверенитет государства.

Не должны признаваться действительными завещания, в которых в качестве условия указано предоставление пожизненного содержа­ния. В этих случаях завещание из односторонней сделки превращает­ся в двустороннюю, возмездную.

Нельзя считать действительными и завещания, в которых завеща­тель ограничивает права наследника по распоряжению полученным по наследству имуществом (например, обязательство не продавать по­лученные по наследству вещи), поскольку это означало бы ограниче­ние правоспособности наследника.

Не могут быть включены в завещание условия, по которым иму­щество переходит к наследникам только временно.

4.1. Форма завещания

По способу закрепления информации завещание — документ квали­фицированной письменной формы. Так, по общему правилу, оно должно быть составлено в письменной форме, собственноручно под­писано завещателем и нотариально удостоверено. При этом удостове­рение завещания не ограничивается простым заверением подписи за­вещателя. Оно состоит прежде всего в выяснении должностным лицом подлинной воли завещателя, в разъяснении ему действующего законодательства о порядке наследования, о необходимости охраны прав нетрудоспособных и несовершеннолетних наследников.

В новом ГК сохранено положение о том, что завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом или иными должностными лицами, прямо указанными в законе (ст. 1124).

Несоблюдение требования об удостоверении завещания влечет его недействительность, однако в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК (завещание в чрезвычайных обстоятельствах), допускается состав­ление завещания в простой письменной форме.

Следует отметить, что в соответствии с Основами законодательст­ва РФ о нотариате (ст. 37) при отсутствии в населенном пункте нота­риуса завещания удостоверяются должностными лицами органов ис­полнительной власти. На момент принятия Основ к таковым относились и сельсоветы. Но после принятия Конституции РФ 1993 г. сельсоветы трансформировались в органы местного самоуправления, не имеющие никакого отношения к органам государственной испол­нительной власти. Органы местного самоуправления продолжали удостоверять завещания и после принятия Конституции. Однако от­мечено немало случаев предъявления исков о признании таких заве­щаний недействительными. Есть также иски об обжаловании отказа нотариуса выдать свидетельство о праве на наследство на основании завещаний, удостоверенных подобным образом.

В завещании должно быть указано время и место его составления. Значение фиксации времени совершения завещания состоит в том, что в зависимости от него решаются вопросы: а) действительности завещания с точки зрения соблюдения формы; б) дееспособности за­вещателя; в) значения данного завещания в сопоставлении его с иными завещаниями того же наследодателя, составленными в другое время.

Процедура составления и нотариального удостоверения завеща­ния регламентируется ГК и Основами законодательства РФ о нота­риате достаточно подробно. Так, нотариально удостоверенное завеща­ние должно быть написано завещателем либо записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания могут быть ис­пользованы технические средства (ЭВМ, пишущая машинка и т.д.). При этом завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, должно быть до его подписания полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично про­читать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.

Завещание, как правило, удостоверяется в помещении нотариуса. Однако если по болезни или по другой причине завещатель не в со­стоянии явиться туда, нотариус по его просьбе может удостоверить завещание на дому, в больнице и т.д. В последнем случае второй экземпляр завещания должен направляться нотариусу по месту посто­янного жительства завещателя.

Завещание составляется в свободной форме, и нотариус не имеет права требовать, чтобы завещатель следовал одной из имеющихся у него примерных форм. Вместе с тем оно должно содержать предус­мотренные законом формальные реквизиты: время и место составле­ния, фамилию, имя и отчество завещателя, место его жительства, со­держание завещательных распоряжений, полное наименование наследника (фамилия, имя, отчество — для физических лиц и полное наименование юридического лица).

Требование закона об указании места и времени составления заве­щания имеет существенное значение для разрешения спора о его под­линности, при оспаривании дееспособности завещателя в момент со­ставления завещания либо при наличии двух или нескольких завещаний, когда надо установить, которое из них, как составленное позднее, имеет юридическую силу.

Завещание составляется, подписывается завещателем и удостове­ряется нотариусом или должностным лицом, имеющим право на удос­товерение завещаний, в двух экземплярах, один из которых передает­ся завещателю, а другой остается в делах нотариальной конторы (нотариуса) по месту открытия наследства. В нотариальную контору (нотариусу) поступают на хранение также завещания, удостоверен­ные должностными лицами, имеющими право на совершение указан­ных действий. Получив завещание на хранение, нотариус должен про­верить его законность и, обнаружив несоответствие завещания закону, сообщить об этом завещателю и должностному лицу, его удостоверив­шему, для принятия мер к устранению выявленных нарушений.

Удостоверить завещание можно у любого нотариуса. Оформить же получение наследства можно только у тех нотариусов, в компетен­цию которых это входит. В соответствии с Основами законодатель­ства РФ о нотариате нотариусы могут быть государственными и частными, и ведение наследственных дел обычно поручалось государ­ственным нотариусам. Однако в некоторых регионах государственных нотариусов нет (например, в Москве). Наследственные же дела ведут специально выделенные для этого нотариусы. Наследники должны прийти к нотариусу, удостоверившему завещание, который делает от­метку о том, что завещание не было отменено или изменено, и только после этого можно обращаться к нотариусу, который ведет наследст­венное дело.

В случае утраты подлинного завещания наследник, отказополучатель или исполнитель воли, указанный в завещании, вправе обратиться в нотариальную контору, удостоверившую завещание, с заявлением о выдаче дубликата завещания. К заявлению должна прилагаться копия свидетельства о смерти.

Дубликат завещания может быть выдан в случае смерти завещате­ля и по доверенности указанных выше лиц. Нотариальные копии с завещаний снимаются в общем порядке по предъявлении свидетель­ства о смерти завещателя.

При жизни завещателя справки о завещании не выдаются, по­скольку завещание обретает юридическую силу лишь после смерти завещателя.

Нововведением является то, что по желанию завещателя при со­ставлении и нотариальном удостоверении завещания может присут­ствовать свидетель. Причем если завещатель в силу физических недо­статков, болезни или неграмотности не в состоянии лично прочитать завещание, присутствие свидетеля обязательно.

Завещание, составляемое и удостоверяемое в присутствии свиде­теля, должно быть подписано также этим свидетелем, а на самом завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля. При этом нотариус обязан предупредить свидетеля и лицо, подписывающее завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания, а завещателю должен разъяснить содержание ст. 1149 ГК об обязательной доле и сделать об этом соответствующую надпись на завещании.

По общему правилу завещание в письменной форме должно быть собственноручно подписано завещателем, однако в силу различных причин это не всегда возможно и потому закон допускает подписание завещания рукоприкладчиком. Так, в соответствии с п. 3 ст. 1125 ГК, если завещатель в силу физических недостатков, болезни или не­грамотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином (рукопри­кладчиком) в присутствии нотариуса (см. также п. 3 ст. 160 ГК). Пере­чень вышеуказанных причин, по которым завещание подписывается рукоприкладчиком, является исчерпывающим. В завещании должны быть прямо указаны причины, в силу которых завещатель не мог под­писать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина.

Помимо рукоприкладчиков в составлении завещания, как это уже отмечено, могут принимать участие свидетели.

Определенные требования предъявляются как к свидетелям, так и к рукоприкладчикам (п. 2 ст. 1124 ГК). В частности, ими не могут быть следующие категории граждан:

• нотариус или другое лицо, удостоверяющее завещание;

• лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан заве­щательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;

• граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;

• неграмотные;

• граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;

• лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случаев, когда составляется закрытое завещание (см. о нем ниже).

В случае, когда в соответствии с правилами ГК при составлении, подписании, удостоверении или при передаче завещания нотариусу присутствие свидетеля является обязательным, его отсутствие при со­вершении указанных действий влечет за собой недействительность за­вещания, а несоответствие свидетеля вышеуказанным требованиям может являться основанием для признания завещания недействитель­ным.

Новым для российского наследственного права является и зако­нодательное закрепление возможности совершения так называемого закрытого завещания (ст. 1126 ГК), с содержанием которого завеща­тель вправе не знакомить ни нотариуса, ни других лиц. Практика подобных завещаний восходит к временам дореволюционной Рос­сии.

Закон предъявляет определенные требования к форме закрытого завещания. Оно должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет недействительность завещания, о чем нотариус обязан предупредить завещателя.

Закрытое завещание в заклеенном конверте передается завеща­телем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Затем конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завеща­теле, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, имени, отчестве и месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

Кроме того, принимая от завещателя конверт с завещанием, но­тариус обязан разъяснить завещателю содержание п. 2 ст. 1126 ГК отом, что закрытое завещание должно быть собственноручно написа­но и подписано завещателем, ст. 1123 ГК о необходимости соблю­дать тайну завещания, ст. 1149 ГК об обязательной доле и сделать об этом соответствующую надпись на втором конверте, а также вы­дать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания.

По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего за­крытое завещание, нотариус не позднее чем через пятнадцать дней вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта текст содержащегося в нем документа сразу же оглашается нотариусом, после чего нотариус составляет и подписывает вместе со свидетелями протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с документом и содер­жащий полный текст завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса, а наследникам выдается нотариально заверенная копия протокола (п. 4 ст. 1126 ГК).

Несомненным достоинством закрытых завещаний является то, что они обеспечивают абсолютную тайну завещания. Вместе с тем очевид­но, что отсутствие квалифицированной помощи нотариуса при со­ставлении завещания может привести к негативным последствиям (например, завещание не написано собственноручно, что приведет к его недействительности, или не учтены права обязательных наследни­ков, а потому в этой части завещание также будет признано недейст­вительным).

В новом ГК не изменен установленный в ранее действовавшей ст. 541 ГК 1964 г. перечень завещаний, которые приравниваются к но­тариально удостоверенным. Согласно п. 1 ст. 1127 ГК, к нотариально удостоверенным приравниваются завещания, удостоверенные указан­ными в законе должностными лицами. Сюда относятся:

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или про­живающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационар­ных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, ди­ректорами или главными врачами Домов для престарелых и инвали­дов;

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих час­тях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужа­щих, удостоверенные командирами воинских частей;

5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

Хотя перечень должностных лиц, имеющих право удостоверять за­вещания, не изменился по сравнению с ранее действовавшим законо­дательством, однако сама процедура их удостоверения претерпела не­которые изменения. Так, завещания, удостоверенные указанными должностными лицами, должны быть подписаны завещателем в при­сутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетелем.

Кроме того, лицо, удостоверившее такое завещание, должно при первой возможности направить его через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя. Когда лицу, удостоверившему заве­щание, известно место жительства завещателя, завещание направля­ется непосредственно соответствующему нотариусу. При этом если гражданин, намеревающийся совершить завещание, высказывает же­лание пригласить для этого нотариуса и имеется разумная возмож­ность выполнить такое желание, лица, которым предоставлено право удостоверить завещание, обязаны принять все меры для приглашения к завещателю нотариуса.

Следует отметить, что перечень лиц, имеющих право удостоверять завещания, которые приравниваются к нотариально удостоверенным, исчерпывающе представлен в законе и расширенному толкованию не подлежит. Наиболее распространенными завещаниями, приравнен­ными к нотариально удостоверенным, являются завещания, о которых говорится в п. 1 указанного перечня. Однако, как показывает практи­ка, они довольно часто удостоверяются с нарушением закона, в част­ности, подписываются должностными лицами, не имеющими такого права (например, лечащим врачом или заместителем главного врача но административно-хозяйственной части). Иногда удостоверяется не само волеизъявление наследодателя, выраженное в тексте завещания, а только его подпись.

Правовой базой, на которой основывается удостоверение завеща­ний главными врачами, является Инструкция Минюста СССР от 20 июня 1974 г., согласованная с Минздравом СССР. В соответствии с указанной Инструкцией для удостоверения завещания в больнице

необходимо находиться там на стационарном лечении, быть дееспо­собным в силу возраста, а при вступлении в брак в случаях, допуска­емых законом, до достижения возраста совершеннолетия, — с момента заключения брака (то же относится и к эмансипированным несовер­шеннолетним).

На момент удостоверения завещания лицо должно понимать зна­чение своих действий и быть способным руководить ими.

Удостоверение завещаний граждан, находящихся на излечении, осуществляется по их устному заявлению.

Должностное лицо лечебного учреждения обязано установить личность завещателя и его возраст по паспорту или иному заменяю­щему паспорт документу.

Завещание в двух экземплярах составляется (пишется) лично за­вещателем либо может быть напечатано на машинке (очевидно, могут быть использованы и другие технические средства, в частности ком­пьютер), с указанием места и времени его составления. Фамилия, имя, отчество завещателя и его адрес должны быть указаны полностью, разборчиво. Текст завещания должен быть точным и ясным, не содер­жать не оговоренных исправлений и подчисток, исправления должны быть оговорены как завещателем, так и лицом, удостоверяющим заве­щание.

Статья 1129 ГК допускает изложение гражданином последней воли в простой письменной форме в исключительных случаях, а именно когда гражданин, находящийся в явно угрожающем его жизни положении, в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности нотариально удостоверить завещание либо удостове­рить его у имеющего такое право другого должностного лица. Заве­щание, изложенное в простой письменной форме, должно быть собст­венноручно написано и подписано гражданином в присутствии двух свидетелей. При этом из содержания документа должно быть ясно, что оно представляет собой завещание. Таким образом, даже если от­сутствует само слово «завещание», но из смысла документа вытекает, что речь идет о распоряжении имуществом на случай смерти, такой документ должен быть признан завещанием. Следует отметить, что на стадии законопроекта обсуждалась возможность составления в чрез­вычайных обстоятельствах и устных завещаний, однако в конечном итоге законодатель не поддержал эту идею, опасаясь возможных зло­употреблений.

Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, подле­жит обязательному исполнению лишь при условии утверждения его судом по требованию заинтересованных лиц либо свидетелей, присутствовавших при изложении завещателем последней воли. Таким об­разом, подобное завещание приобретает юридическую силу не авто­матически, а при условии подтверждения судом по требованию заин­тересованных лиц факта составления завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Требование об утверждении такого завещания долж­но быть заявлено до истечения срока, установленного для принятия наследства. Под заинтересованными лицами понимаются наследники, отказополучатели, исполнители завещания.

Если гражданин, совершивший завещание в чрезвычайных обсто­ятельствах, в течение месяца после прекращения этих обстоятельств не воспользуется возможностью совершить завещание в какой-либо иной предусмотренной законом форме, завещание, сделанное им в чрезвычайных обстоятельствах, утрачивает силу.

Еще на стадии разработки и принятия нового ГК изложенная норма вызвала бурные дискуссии. Противники ее принятия обращали внимание на возможность злоупотреблений, а также на то, что свиде­тели могут не понять смысл завещания. В то же время ее сторонники ссылались на многочисленные случаи захвата заложников и других чрезвычайных обстоятельств, определенно угрожавших жизни граж­дан, оказавшихся в такой ситуации, когда нет реальной возможности составить завещание в обычном порядке. Вопрос же о том, действи­тельно ли речь идет о чрезвычайных обстоятельствах, должен решать­ся судом в каждом конкретном случае.

5. Содержание завещания

Термины, используемые в завещании, должны быть достаточно четкими и ясными. Так, примером двусмысленности могут служить содержащиеся в завещании слова завещателя о том, что имущество передается наследнику в постоянное владение и пользование. В этом случае возникает сомнение в том, что имущество переходит в собст­венность наследника.

Проверка законности содержания завещания входит в обязаннос­ти удостоверяющих их лиц. Если речь идет о нотариусах, то они, как правило, заметят подобные ошибки. Сложнее обстоит дело с другими должностными лицами, имеющими, право удостоверять завещания (главными врачами, начальниками исправительно-трудовых учрежде­ний и т.д.), которые могут не располагать необходимыми знаниями и опытом.

Возможны ситуации, когда воля завещателя выражена недоста­точно четко и ясно (очевидно, это касается в первую очередь так называемых закрытых завещаний, которые составляются без учас­тия нотариуса). В таких случаях ГК допускает возможность толко­вания завещания (ст. 1132). Под толкованием обычно понимается уяснение смысла действительной воли завещателя. При толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или судом прини­мается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Другими словами, не могут применяться ни расшири­тельное толкование, когда подлинный смысл завещания шире, чем его словесная формулировка, ни ограничительное толкование, когда предполагается, что подлинное содержание уже его словесной формы.

В случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания он устанавливается путем сопоставления с другими поло­жениями и смыслом завещания в целом. При этом должно быть обес­печено наиболее полное осуществление предполагаемой воли завеща­теля. Подобное толкование называется систематическим. Однако приведенное положение закона не запрещает использование других видов толкования (например, грамматического, т.е. основанного на использовании грамматических правил).

Основное содержание завещания состоит в назначении наследни­ков с указанием имущества, передаваемого им в порядке наследова­ния. Одним из важнейших требований, предъявляемых к содержанию завещания, является законность распоряжений завещателя. Как ужеотмечалось, проверка законности возлагается на должностное лицо, удостоверяющее завещание. Закон содержит ряд правил, касающихся содержания завещания.

Во-первых, завещание должно содержать распоряжение имущест­вом и имущественными (некоторыми неимущественными) правами, однако только теми, которые могут переходить по наследству. При этом наследодатель может завещать и то имущество, которое он при­обретет только в будущем, а наследство открывается в отношении имущества, принадлежащего наследодателю на день открытия наслед­ства. В завещании может быть указано и то имущество, которое не является собственностью завещателя (например, все имущество, на­житое в браке, без выделения супружеской доли). В обязанности но­тариуса или другого должностного лица, уполномоченного удостове­рять завещания, не входит проверка принадлежности имущества завещателю.

Во-вторых, завещать можно только имущество, принадлежащее за­вещателю на праве частной собственности. Завещатель вправе распо­рядиться имуществом, составляющим общую собственность, лишь в пределах принадлежащих ему прав (даже если в тексте завещания это имущество и было указано целиком).

В-третьих, завещание не должно содержать ограничений относи­тельно прав наследника в последующем распоряжении наследствен­ным имуществом.

В завещании можно указать конкретные виды завещаемого иму­щества. Но можно и не конкретизировать его, а ограничиться стан­дартной фразой «все мое имущество, которое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось, завещаю такому-то». В этом случае на­следник обязан будет представить нотариусу документы, подтверж­дающие принадлежность наследственного имущества наследодате­лю. Иногда составляется так называемое частичное завещание. Из принадлежащего наследодателю имущества завещается только часть, а остальное имущество наследуется по закону. Наконец, заве­щатель может указать в завещании, что отдельные вещи из наслед­ственного имущества он завещает одним лицам, все же остальное имущество — другим, т.е. завещанием может охватываться не все наследственное имущество.

Действующее законодательство не предусматривает возможность составления так называемых литературных завещаний, содержащих отдельное распоряжение судьбой объектов авторского права на слу­чай смерти их создателя.

В случае указания в завещании нескольких наследников их доли должны быть выражены в идеальном выражении (обычно это ариф­метические дроби). Однако завещатель может указать и то, какая кон­кретно часть имущества (например, жилого дома) предназначается каждому из наследников.

Возможны ситуации, когда в завещании указаны два или более наследников, но не определены доли каждого из них, а также не ука­зано, какие входящие в состав наследства вещи или права предназна­чаются каждому из наследников. В таких случаях в соответствии с п. 1 ст. 1122 ГК считается, что имущество завещано наследникам в равных долях.

Одной из распространенных ошибок является составление заве­щаний, в которых завещана неделимая вещь с указанием ее частей в натуре, предназначающихся каждому из наследников. Ранее такие за­вещания признавались недействительными как не соответствующие закону. Однако теперь, согласно п. 2 ст. 1122 ГК, они не являются недействительными, а вещь считается завещанной в долях, соответст­вующих стоимости этих частей. Порядок пользования наследниками этой неделимой вещью устанавливается в соответствии с предназна­ченными им в завещании ее частями.

При выдаче свидетельства о праве на наследство в отношении не­делимой вещи, завещанной по частям, в натуре, доли наследников и порядок пользования такой вещью при согласии наследников указы­ваются в свидетельстве о праве на наследство. В случае спора между наследниками их доли и порядок пользования неделимой вещью оп­ределяются судом.

5.1. Подназначение наследника.

Завещатель вправе указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если назна­ченный им в завещании наследник либо наследник завещателя по за­кону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещате­лем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследства по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследова­ния как недостойный (п. 2 ст. 1121 ГК).

Таким образом, суть подназначения наследника (именуется также субституцией) состоит в том, что кроме основного или основных на­следников назначается также запасной или запасные наследники. В качестве подназначаемого наследника могут выступать любые субъ­екты гражданского права. По сравнению с ранее действовавшим зако­нодательством сфера действия подназначения наследников по новому ГК стала шире. Так, наследодатель имеет право подназначить наслед­ника не только наследнику по завещанию, но и наследнику по закону. Причем не только на тот случай, если наследник умрет до открытия наследства или не примет его, но и на случай, если наследник умрет одновременно с завещателем, а также если наследник не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования как недостой­ный.

Количество подназначений законом не ограничивается, поэтому завещатель может указать неограниченное количество лиц, выступа­ющих в качестве подназначенных наследников к запасному (подназначенному) наследнику.

Следует отметить, что законодательство РФ не устанавливает воз­можности так называемой фидеикомиссарной субституции, преду­смотренной законодательством некоторых стран. Ее суть состоит втом, что на основного наследника возлагается обязанность сохранить полученное по наследству имущество, с тем чтобы оно после его смер­ти перешло к другому лицу, указанному в том же завещании.

Закон ничего не говорит о тех случаях, когда завещание составле­но под отлагательным условием, которое не было выполнено наслед­ником, в связи с чем наследник не получил наследства. Представля­ется, что и в этом случае подназначенный наследник имеет право на получение наследства.

5.2. Порядок определения обязательной доли «необходимых наследников».

Предоставляя завещателю право свободно распорядиться своим иму­ществом, закон одновременно устанавливает правило, согласно кото­рому нельзя лишить наследства наиболее близких наследодателю не­трудоспособных наследников по закону. Этих лиц принято называть необходимыми наследниками, а причитающуюся им в соответствии с законом долю в наследстве — обязательной долей. Круг таких наследников установлен в законе. Так, в соответствии с п. 1 ст. 1149 ГК не­совершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его не­трудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные ижди­венцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

К числу наследников, имеющих право на обязательную долю, ра­зумеется, относятся и усыновленные, так как они в соответствии с п. 1 ст. 137 СК полностью приравниваются к родственникам по проис­хождению.

Таким образом, по сравнению с ранее действовавшим законода­тельством размер обязательной доли несколько снизился (она со­ставляла не менее двух третей от доли, причитавшейся наследнику по закону). Следует отметить, что это уже второе снижение размера обязательной доли. Так, согласно законодательству, в 20—30-е гг. XX в. размер обязательной доли равнялся законной доле. Кроме того, в соответствии с п. 4 ст. 1149 ГК суд имеет право с учетом конкретных обстоятельств (в частности, имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю) уменьшить и эту долю либо вообще отказать в ее присуждении, если осуществле­ние права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой не­возможность передать наследнику по завещанию имущество, кото­рым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользо­вался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помеще­ние, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мас­терская и т.п.). Это обусловлено тем, что не всегда претендентами на получение обязательной доли являются люди малоимущие и нуждающиеся в защите.

Несовершеннолетние внуки и правнуки, наследующие по праву представления (в том случае, если являвшиеся наследниками их ро­дители умерли до открытия наследства), к числу обязательных на­следников не относятся.

В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основа­нию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наслед­ника завещательного отказа (п. 3 ст. 1149 ГК).

При определении наследственной доли возникает вопрос о ее со­отношении с супружеской долей. Следует иметь в виду, что при наследовании имущества лица, состоявшего в браке, речь может идти только о его доле в общей совместной собственности супругов, опре­деляемой в соответствии со ст. 256 ГК. При отсутствии брачного до­говора или соглашения о разделе имущества доли супругов предпола­гаются равными. Доля умершего супруга в этом имуществе входит в состав наследства и переходит к наследникам по правилам, установ­ленным ГК.

Рассмотрим ситуацию на конкретном примере. Гражданин С. в 1995 г. приватизировал 3-комнатную квартиру на свое имя. Со своей семьей — женой (пенсионеркой) и двумя совершеннолетними детьми, которые проживали в другой квартире, он по причине ссоры отноше­ния не поддерживал. В 1996 г. С. составил завещание на квартиру на имя гр. И., которая в последние два года ухаживала за ним. После смерти С. в 1996 г. И. не сообщила родственникам о кончине насле­додателя, приняла наследство и получила свидетельство о праве на наследство по завещанию (на всю квартиру). Узнав о смерти мужа, С. обратилась в юридическую консультацию, где было разъяснено ее право на обязательную долю. Эта доля была подсчитана следующим образом. Наследственное имущество (квартира) делилось на число наследников по закону. Поскольку их было трое (жена, двое детей), каждый из них при отсутствии завещания имел бы право на одну треть квартиры. Дети в данном случае не имели права на обязатель­ную долю. Супруга же завещателя, как нетрудоспособная, имела право на обязательную долю, которая по действовавшему в то время законодательству составляла две третьих от одной третьей законной доли и равнялась двум девятым квартиры. При этом возникает еще один вопрос. Если супруги проживали в разных жилых помещениях и один из них приватизировал свое жилое помещение только на свое имя, поскольку второй супруг не имел права этого делать, так как был зарегистрирован в другом месте, можно ли рассматривать такую квар­тиру как совместно нажитое имущество? Проблема заключается в том, что правовая природа сделки по приватизации жилых помеще­ний пока не ясна. Если квалифицировать ее в качестве разновидности договора дарения (в данном случае — со стороны государства), то такая квартира будет рассматриваться как собственность только при­ватизировавшего ее супруга. Соответственно расчет обязательной доли будет производиться без учета доли второго супруга в совместно нажитом имуществе.

В соответствии с п. 2 ст. 1149 ГК право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещаннои части на­следственного имущества, даже если это приведет к уменьшениюправ других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещаннои части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая за­вещана.

С учетом изложенного при определении обязательной доли судеб­ная и нотариальная практика исходят из следующего:

• стоимость обязательной доли определяется из всего завещанного и незавещанного имущества;

• при исчислении обязательной доли нотариус учитывает всех на­следников по закону на день открытия наследства;

• обязательная доля выделяется прежде всего из незавещанного имущества, а если его не хватает для обязательной доли, то и из заве­щанного;

• при определении обязательной доли учитываются предметы обычной домашней обстановки и обихода;

• право на обязательную долю не может быть поставлено в зави­симость от согласия других наследников на ее получение;

• внуки и правнуки наследодателя, родители которых умерли до открытия наследства, а также наследники по закону второй очереди не имеют права на обязательную долю, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего;

• закон не связывает возникновение прав на обязательную долю у лиц, указанных в ст. 1149 ГК, с совместным проживанием с наследо­дателем и ведением с ним общего хозяйства.

Обязательные наследники получают отдельное свидетельство о праве на наследство. Разумеется, они должны подтвердить нотариусу брачные, родственные отношения, отношения усыновления или иж­дивения.

6. Завещательный отказ. ЗАВЕЩАТЕЛЬНОЕ ВОЗЛОЖЕНИЕ.

Завещательный отказ

В соответствии со ст. 1137 ГК завещатель вправе установить завещательный отказ (легат). Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности.

Предметом завещательного отказа может быть также передача от-казополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного иму­щества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и т.п.

В частности, на наследника, которому переходит жилой дом, квар­тира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обя­занность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определен­ной частью.Таким образом, суть завещательного отказа состоит в том, что из всей совокупности прав и обязанностей, входящих в наследство, оп­ределенному лицу или лицам передается лишь какое-то определенное имущественное право. Соответственно в данном случае можно гово­рить о частичном правопреемстве.

Завещательный отказ не может быть установлен в каком-либо от­дельном документе, а должен быть частью завещания. При этом со­держание завещания может исчерпываться завещательным отказом. Поскольку завещательный отказ должен быть установлен в завеща­нии, он не может быть включен в завещание путем его толкования судом.

В основе легата лежит обязательственное отношение между на­следником (наследниками), на которого возложено исполнение отказа, и третьим лицом (лицами) (отказополучателем или отказополучателями), имеющим право требовать исполнения отказа. Таким обра­зом, отказополучатель выступает в качестве кредитора, а наследник является должником. При этом право требования отказополучатель имеет не ко всем наследникам, а только к тому наследнику по завеща­нию, доля которого обременена завещательным отказом, и не в отно­шении всего наследственного имущества, а конкретно указанного за­вещателем.

Соответственно к отношениям между отказополучателем (креди­тором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), применяются общие положения об обязательствах (гл. 21—26), поскольку из правил ГК и существа завещательного от­каза не вытекает иное (п. 3 ст. 1137 ГК).

Завещательный отказ обременяет наследственное имущество, и поэтому при последующем переходе права собственности на имуще­ство, входящее в состав наследства, к другому лицу, право пользова­ния этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняется.

Обязанность исполнения отказа для наследника наступает лишь в случае принятия им наследства. Закон закрепил безусловное право отказополучателя отказаться от получения завещательного отказа. При этом отказ от части причитающегося ему по завещательному от­казу, отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или под усло­вием не допускается.

Возможно совпадение отказополучателя и наследника в одном лице. В этом случае право на принятие завещательного отказа не за­висит от права на принятие наследства и допускается принятие на­следства без принятия завещательного отказа, и наоборот.Если отказополучатель отказался от завещательного отказа, на­следник, обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от обязанности его исполнения за исключением случаев, когда отказополучателю подназначен другой отказополучатель.

Вопрос о возможности подназначения отказополучателя в тече­ние длительного времени оставался дискуссионным. Так, по мнению В.И. Серебровского, не может быть указано в завещании лицо, к ко­торому должно перейти право требовать исполнения обязательства в случае отказа легатария (лица, получающего завещательный отказ) или его смерти до открытия наследства[10] . Однако исходя из принципасвободы завещания и с учетом отсутствия прямого запрещения закона, предоставление права на подназначение отказополучателя не про­тиворечило бы действующему законодательству. По такому же пути пошло и законодательство. Так, в соответствии с п. 4 ст. 1137 ГК право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Однако отказополучателю в завещании может быть подназначен дру­гой отказополучатель на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с на­следодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного отказа в соответст­вии с правилами п. 5 ст. 1117 ГК.

Предметом завещательного отказа не может быть пожизненное содержание. Это объясняется тем, что поскольку продолжительность жизни отказополучателя неизвестна, возможна ситуация, когда стоимость пожизненного содержания превысит стоимость наследственно­го имущества.

Возможны ситуации, когда отказополучатель умирает после от­крытия наследства, не успев принять завещательный отказ. Возникает вопрос о том, переходят ли его права по наследству. В п. 15 постанов­ления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. был сделан однозначный вывод о том, что права и обязанности отказополучателя прекращаются его смертью и не могут быть переданы им по наследству.

Завещательный отказ может быть возложен на нескольких наследников, он обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в наследстве, поскольку завещанием не предусмотрено иное.

Не включенные в текст завещания распоряжения, касающиеся завещательного отказа, не являются таковыми.

Завещательный отказ подлежит исполнению после того, как из наследственной массы будет удовлетворена обязательная доля и пога­шены долги наследодателя перед другими кредиторами. Таким обра­зом, если сумма долгов окажется равной сумме имущества, которую необходимо передать в силу завещательного отказа, его исполнение станет невозможным. Кроме того, наследник, на которого завещате­лем возложено исполнение завещательного отказа, должен исполнить его лишь в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества, превышающего размеры его обязатель­ной доли. Таким образом, закон устанавливает ограниченный объем исполнения завещательного отказа.

Завещательное возложение.

Новый ГК сохранил такую разновидность завеща­тельного распоряжения, как возложение, суть которого по ранее дей­ствовавшему законодательству состояла в возложении на наследни­ков по завещанию исполнения действий, направленных на осуществление какой-либо общеполезной цели. Формулировка, дан­ная в части третьей ГК, несколько иная. Так, в соответствии со ст. 1139 ГК завещатель может возложить в завещании на одного или нескольких наследников (как по завещанию, так и по закону) совер­шение какого-либо действия имущественного или неимущественного характера, направленного на осуществление общеполезной цели. Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завеща­ния при условии выделения в завещании части наследственного иму­щества для исполнения завещательного возложения.

Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких на­следников обязанность содержать принадлежащих завещателю до­машних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними.

Основное отличие завещательного возложения от завещательного отказа заключается в том, что даже при имущественном характере первого завещанием не устанавливается конкретный выгодоприобре­татель, а круг лиц, имеющих право требовать исполнения возложения, значительно шире, нежели в случаях неисполнения завещательного отказа.

К возложению, предметом которого являются действия, имеющие имущественный характер, соответственно применяются правила, при­меняемые к завещательному отказу.Если возложение не исполняется наследником добровольно, заин­тересованные лица имеют право в судебном порядке требовать испол­нения возложения. Такими же правами обладают исполнитель заве­щания и любой из наследников, поскольку в завещании не предусмотрено иное (п. 3 ст. 1139 ГК). Законодатель не уточняет, кто в данном случае является заинтересованными лицами. Очевидно, к ним можно отнести любых лиц, в пользу которых совершаются ука­занные действия.

В юридической литературе описан пример возложения, который в свое время был освещен многими печатными изданиями. Речь идет о возложении, сделанном в завещании вдовы известного советского композитора С.С. Прокофьева, согласно которому Музею музыкаль­ной культуры им. М.И. Глинки должны перейти определенные весьма Ценные вещи, а также дача на Николиной Горе. При этом на наслед­ника была возложена обязанность в общеполезных целях организовать на даче мемориальный музей С.С. Прокофьева, а также разре­шить студентам и аспирантам музыкальных вузов пользоваться нот­ной библиотекой и музыкальным инструментом (также являвшимися предметом завещательного распоряжения).

В соответствии со ст. 1140 ГК, если вследствие обстоятельств, предусмотренных ГК, доля наследства, причитавшаяся наследнику, на которого была возложена, обязанность исполнить завещательный отказ или завещательное возложение, переходит к другим наследни­кам, последние, если из завещания или закона не вытекает иное, обя­заны исполнить такой отказ или такое возложение.

7. Объекты наследования.

Наследство. Гражданский кодекс определяет наследство как при­надлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности (ст. 1112). Другими словами, наследство представляет собой единство прав (актива) и долгов (пассива) наследодателя на день открытия на­следства (иногда оно именуется наследственной массой).

В указанной статье особо подчеркивается, что не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допуска­ется ГК или другими законами. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Нельзя не обратить внимание на то обстоятельство, что это поло­жение, содержащееся в абз. 3 ст. 1112, вступает в противоречие с не­которыми положениями других правовых актов (а иногда и самого ГК). В частности, переходят по наследству такие личные неимущест­венные права, которые необходимы для реализации связанных с ними имущественных прав (например, право на получение патента). При наследовании голосующих акций по наследству переходит не только имущественное право на получение дивидендов, но и право на участие в управлении акционерным обществом, которое рассматривается как неимущественное право.

В п. 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2 отмечалось, что смерть лица, явля­ющегося ответчиком по иску о возмещении причиненного им вреда, в силу п. 8 ст. 219 ГПК РСФСР (далее — ГПК) не может явиться осно­ванием для прекращения производства по делу, так как ст. 553 ГК РСФСР (1964 г. — С.Г.) допускает правопреемство по данному правоотношению и наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости наследственного имуще­ства. Аналогичная норма есть и в новом ГК. Так, в абз. 2 п. 1 ст. 1175 ГК сказано, что каждый из наследников отвечает по долгам наследо­дателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

В наследство может быть включено только имущество, принадле­жащее наследодателю на законных основаниях. Пленум ВерховногоСуда РФ в п. 14 вышеназванного постановления отметил, что суд не вправе удовлетворить требования наследников о признании за ними права собственности на самовольно возводимые строения или поме­щения. Не может переходить по наследству имущество, добытое пре­ступным путем, если это обстоятельство подтверждено в судебном по­рядке. Таким образом, в состав наследства могут входить лишь те права и обязанности, носителем которых на законных основаниях был при жизни сам наследодатель.

По наследству переходят не только уже существующие права и обязанности, но в случаях, предусмотренных законом, также права, которые наследодатель при жизни не успел юридически оформить, но предпринял необходимые меры для их получения. Так, в соответствии с п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. № 6 «О некоторых вопросах применения судами Закона Рос­сийской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Россий­ской Федерации», если гражданин, подавший заявление о приватиза­ции и необходимые для этого документы, умер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность или до ре­гистрации такого договора местной администрацией, то в случае воз­никновения спора по поводу включения данного жилого помещения или его части в наследственную массу необходимо иметь в виду, что указанное обстоятельство само по себе не может служить основанием к отказу в удовлетворении требований наследника, если наследода­тель, выразив при жизни волю на приватизацию занимаемого жилого помещения, не отозвал свое заявление, поскольку по не зависящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила офор­мления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано. Таким образом, понятие наследства охватывает не только уже существующие права и обязанности, но и права и обязанности, занимающие промежуточное положение между правоспособностью как предпосылкой к существованию права и существующим субъек­тивным правом (обязанностью).

Определенным своеобразием отличается наследование имущества, собственность на которое возникает в результате так называемой приобретательной давности, суть которой состоит в том, что лицо, кото­рое открыто, добросовестно и непрерывно владеющее каким-либо имуществом как своим собственным в течение определенного законом срока (для движимого имущества 5 лет, для недвижимого — 15 лет), приобретает право собственности на это имущество. При этом право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее госу­дарственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в силу приобретательной давности, с момента такой регистрации (ст. 234 ГК).

Возможны ситуации, когда срок приобретательной давности не истек, а владелец имущества, формально не ставший собственником, умирает и это имущество переходит его наследникам, которые также открыто и добросовестно владеют им как своим. Возникает вопрос, распространяется ли на наследника тот срок, в течение которого на­следодатель владел этим имуществом. В соответствии с п. 3 ст. 234 ГК лицо, ссылающееся на давность владения, может присоединить ко времени своего владения все время, в течение которого этим имуще­ством владел тот, чьим правопреемником это лицо является.

Особым образом регламентируется вопрос о наследовании страхо­вых сумм при заключении договора личного страхования. В соответ­ствии со ст. 4 Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации»[11] страховое обеспечение по личному страхованию, причи­тающееся выгодоприобретателю в случае смерти страхователя, в со­став наследственного имущества не входит. Однако согласно п. 2 ст. 934 ГК в случае смерти лица, застрахованного по договору, в кото­ром не назван иной выгодоприобретатель, выгодоприобретателями признаются наследники застрахованного лица.

В наследственную массу не входит супружеская доля переживше­го супруга на имущество, нажитое совместно с наследодателем. Что касается доли умершего супруга, то она наследуется по следующим правилам. Статья 1150 ГК устанавливает, что принадлежащее пере­жившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собст­венностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со ст. 256 ГК, входит в состав наследства и переходит к наследникам по общим правилам.

Согласно ст. 39 СК, имущество, нажитое во время брака, являет­ся совместной собственностью супругов. При этом их доли призна­ются равными. Исключение составляют случаи, когда был заключен брачный договор, в котором доли на имущество, нажитое в браке, определены по-другому. Кроме того, должно быть выделено имуще­ство, которое является собственностью каждого из супругов (личное имущество супругов, имущество, полученное кем-либо из них в дар, по наследству и т.д.). Пережившему супругу нотариус выдает свидетельство о праве собственности на долю совместно нажитого с на­следодателем имущества, а также свидетельство о праве на наслед­ство в отношении имущества, которое он наследует на общих осно­ваниях.

Переживший супруг не вправе отказаться от своей доли в общем имуществе в пользу кого-либо из наследников, так как эта доля, т.е. доля, принадлежащая пережившему супругу в общей совместной соб­ственности, не входит в состав наследственной массы. Он вправе после получения свидетельства о праве собственности произвести от­чуждение своей доли в пользу другого лица, заключив соответствую­щий гражданско-правовой договор (купли-продажи, дарения и т.д.).

О выдаче пережившему супругу свидетельства о праве собствен­ности на долю в общем совместном имуществе нотариус должен со­общить наследникам, принявшим наследство. При наличии в числе наследников несовершеннолетних или лиц, над которыми установле­на опека или попечительство, извещение направляется органу опеки или попечительства.

Свидетельство о праве собственности, в котором определяется доля умершего супруга в общем совместном имуществе, выдается по письменному заявлению наследников, принявших наследство, и с письменного согласия пережившего супруга. При выдаче свидетель­ства на долю пережившего или умершего супруга в общей совместной собственности нотариус истребует документ о смерти одного из них, документ, удостоверяющий брачные отношения пережившего и умер­шего супруга, и документ, подтверждающий право собственности на общее имущество.

На практике возникают проблемы при наследовании приватизи­рованной недвижимости, принадлежавшей гражданам на праве общей долевой собственности. Так, по одному из спорных дел приватизиро­ванная квартира принадлежала супругам на праве общей долевой соб­ственности (каждому из них — по половине квартиры). После смерти одного из них при наследовании по закону в состав наследственной массы была включена только половина квартиры (вторая ее половина являлась собственностью второго супруга). Поскольку завещание со­ставлено не было, раздел части квартиры был произведен по закону: переживший супруг получил половину от половины (т.е. одну чет­верть), а вторую половину от половины получил второй наследник по закону (сын умершего супруга от первого брака).

Такие ситуации довольно распространены, однако нередко пере­жившие супруги считают подобный раздел несправедливым, мотиви­руя свою точку зрения тем, что половина квартиры, принадлежавшая умершему супругу, является совместно нажитым имуществом, и сле­довательно, в наследственную массу должна входить не половина, а четверть квартиры, которая и должна делиться между всеми наслед­никами. В этом случае переживший супруг должен получить семь восьмых квартиры, а другой наследник — одну восьмую. Однако при этом не учитывается, что и доля пережившего супруга также является совместно нажитым имуществом и наследодателю в ней принадлежит одна четвертая часть. Таким образом, доля наследуемого имущества должна делиться в следующей пропорции: по одной четверти пере­жившему супругу и второму наследнику.

В соответствии с ранее действовавшим законодательством пред­меты обычной домашней обстановки и обихода при отсутствии заве­щания переходили тому наследнику по закону, который проживал со­вместно с наследодателем не менее одного года, независимо от его очереди и наследственной доли. В новом ГК этот вопрос решается несколько по-иному. Так, в соответствии со ст. 1169 ГК наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли предметов обычной домашней об­становки и обихода.

Как и раньше, в законе не раскрывается понятие предметов обыч­ной домашней обстановки и обихода, что на практике создает опреде­ленные трудности. В данном случае следует руководствоваться п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2, в котором указано, что спор между наследниками о том, какое имущество следует включить в состав предметов обычной домашней обстановки и обихода, разрешается судом с учетом конкретных обсто­ятельств дела, а также местных обычаев. При этом необходимо иметь в виду, что предметы антикварные, а также представляющие художе­ственную, историческую или иную ценность, не могут рассматривать­ся в качестве предметов обычной домашней обстановки и обихода, независимо от их целевого назначения. Для выяснения вопроса о ху­дожественной, исторической либо иной ценности предмета, по поводу которого возник спор, суд может назначить экспертизу.

По наследству переходят и права требования умершего, у которого могли быть должники, не успевшие при его жизни исполнить свои обязательства.

Основную группу обязанностей, переходящих по наследству, со­ставляют денежные и иные долги. Наследник, принявший наследство, несет ограниченную стоимостью наследственного имущества ответст­венность по долгам наследодателя.


Задача:

После смерти гр-на Мищенко права на наследство заявили: сын Василий от первого брака и супруга умершего от второго брака – Нина. Василий возражал против притязаний Нины, указывая на то, что их брак с Мищенко был расторгнут за год до его смерти. Нина, же требуя отстранить Василия от наследства, указывала на то, что брак Мищенко с матерью Сергея в свое время был признан недействительным.

Чьи притязания на наследство более обоснованы?

В нашем случае будет наследование по закону, т.к. наследование по завещанию осуществляется в соответствии с волей завещателя, которая не должна противоречить закону, а наследование по закону, поскольку воля завещателя Мищенко не выражена, то наследование по закону – лишь в соответствии с законом.

Василий и Нина относятся к наследникам первой очереди: согласно п.1 ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Т.к. брак Нины с Мищенко был расторгнут за год до смерти Мищенко, то Нина будет претендовать на ту часть наследства по абз. 1 ст. 1112 ГК совместно нажитого имущества. Доля супругов в общем имуществе признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами (п.1 ст. 39 СК РФ). В результате определяется как доля умершего супруга, на которую открывается на наследство, так и доля пережившего супруга, на которую наследство не открывается и которая этому супругу продолжает принадлежать. Наследственные права детей, родившихся в браке, признанным недействительным, или в течение трехсот дней со дня признания брака недействительным, приравниваются к правам детей, родившихся в действительном браке (п. 3 ст. 30 л.п. 2 ст. 48 СК РФ). Василий будет наследовать наследство как сын Мищенко по п.3 ст. 30 и п.2 ст. 48 СК РФ, п. 1 ст.1142 как наследник 1 очереди. Притязания Василия более обоснованы.

Список используемой литературы

1. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ части первой, части второй, части третьей (постатейный) с постатейными материалами и практическими разъяснениями. – Борисов А.Б. – М.:, 2005

2. Антонов Н. Наследство с налогом в придачу. – СПб.:, 2004

3. Гришаев С.П. Наследственное право: Учебное пособие. – М.:, 2003

4. Власов Ю.Н. Наследственное право Российской Федерации: общие положения, правовые основы, образцы типовых документов: Учеб.-метод.пособие. – М.:, 2004

5. Правовая справочная система Консультант Плюс.


[1] СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340; 2001. № 44. Ст. 4149.

[2] ст. 2 Закона РФ от 25 июня 1993 г. «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Россий­ской Федерации» // Ведомости РФ. 1993. № 32. Ст. 1227.

[3] Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963. С. 69.

[4] Бюллетень Верховного Суда РСФСР 1986. С. 30.

[5] Лунц Л.А. Международное частное право. Особенная часть. М., 1963. С. 297.

[6] Ярошенко К.Б. Наследование по завещанию // Комментарий судебной прак­тики за 1973 год. М, 1974. С. 33-35

[7] Мушинский В.О. Основы гражданского права. М., 1995. С. 89.

[8] Барщевский М.Ю. Если открылось наследство. М, 1989. С. 61.

[9] Барщевский М.Ю. Если открылось наследство. М, 1989. С. 62

[10] Серебровский В.И. Очерки наследственного права. М., 1965. С. 140.

[11] СЗ РФ. 1998. № 1. Ст. 4; 1999. № 29. Ст. 3703; № 47. Ст. 5622.